Интеллектуальная собственность представляет собой

Понятие интеллектуальной собственности

Первые нерегулярные употребления термина «интеллектуальная собственность» в области права и экономики датированы XVII-XIX веками. В 1967 году была подписана Стокгольмская конвенция о создании Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Сегодня членом этой международной организации, занимающейся администрированием конвенций в области права собственности на творчество, является 191 государство.

В соответствии с определением конвенции к интеллектуальной собственности относятся права авторов на достигнутые ими результаты в ряде областей общественной деятельности:

  • труды в области науки;
  • произведения художественного характера;
  • результаты исполнительской деятельности;
  • промышленные образцы;
  • изобретения;
  • товарные знаки, коммерческие обозначения и фирменные наименования;
  • лицензионное ПО;
  • радиосигналы и микросхемы (в том числе, интегральные);
  • доменные имена;
  • базы данных;
  • сорта растений и породы животных.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

Государства, которые присоединяются к международным договорам в области регулирования авторского права на результаты интеллектуальной деятельности, исходят из ряда побудительных мотивов, а именно:

  • обеспечить официальное признание результатов деятельности граждан на региональном и международном уровне;
  • содействовать развитию культуры, искусства, науки, техники, и прочих сфер общественной жизни;
  • предоставить авторам возможность получать вознаграждение за использование результатов интеллектуального труда.

С точки зрения юриспруденции части словосочетания «интеллектуальная собственность» подлежат единому толкованию, в связи с чем, в судебных спорах оно применяется не как частный случай права на какую-либо собственность, а в качестве самостоятельного правового режима (группы режимов).

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. «(Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, заключенная в Стокгольме 14 июля 1967 г.; статья 2, § viii).

Позднее в сферу деятельности ВОИС были включены исключительные права, относящиеся к географическим указаниям, новым сортам растений и породам животных, интегральным микросхемам, радиосигналам, базам данных, доменным именам.

К «интеллектуальной собственности» часто причисляют законы о недобросовестной конкуренции и о коммерческой тайне, хотя они и не представляют по своей конструкции исключительных прав.

В юриспруденции, словосочетание «интеллектуальная собственность» является единым термином, входящие в него слова не подлежат толкованию по отдельности. В частности, «интеллектуальная собственность» является самостоятельным правовым режимом (точнее даже — группой режимов), а не представляет собой, вопреки распространенному заблуждению, частный случай права собственности.

произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы;

На указанные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права (ст. 1226 ГК РФ), которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

К личным неимущественным правам относятся право авторства и право на имя. Не следует недооценивать их значение – вне осуществления этих прав невозможно осуществление исключительных прав, затруднено творчество и развитие. Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо. Первоначально законным правообладателем является автор. Однако правообладателями произведений могут быть другие физические или юридические лица, но при этом передача прав должна быть законно оформлена.

ИС – это итог деятельности интеллектуального характера, охраняемый нормативными актами (статья 1125 ГК РФ). Интеллектуальная собственность отличается этими характеристиками:

  • Нематериальность. ИС отличается от материальных активов. Последние можно передавать другим лицам, использовать в работе. Одним и тем же материальным объектом в большинстве случаев нельзя пользоваться вдвоем одновременно. В отношении ИС возможно одновременное использование несколькими пользователями, находящимися в разных местах.
  • Абсолютность. Все права на интеллектуальный объект принадлежат правообладателю.
  • Воплощение ИС в материальных объектах. К примеру, лицо приобретает диск с альбомом музыкальной группы. Диск будет принадлежать этому лицу, однако человек не получает прав на саму музыку.

Не все материальные активы могут считаться интеллектуальной собственностью. Объекты ИС перечислены в статье 1225 ГК РФ. Если актив не входит в перечень, установленный законом, он не может считаться ИС. То есть этим активом может пользоваться любой человек.

Объекты, представляющие ИС, могут быть совершенно разными. Однако они характеризуются рядом общих признаков:

  • Это итог творческой или интеллектуальной деятельности.
  • По отношению к предмету действует комплекс имущественных и неимущественных прав.
  • Применение на протяжении длительного времени.

Важная характеристика интеллектуальной собственности, подлежащей учету, – возможность извлекать с помощью нее прибыль.

К СВЕДЕНИЮ! Под правом на объект ИС понимается целая совокупность прав. К примеру лицо, владеющее авторскими правами, может воспроизводить произведение, продавать его, публично демонстрировать, изменять, осуществлять прокат. Соответственно, если у лица нет прав собственности, оно не может осуществлять эти действия.

Предлагаем ознакомиться  Единственное жильё при банкротстве физического лица

Идейные обоснования интеллектуальной собственности

Причины, по которым государства принимают национальные законы и присоединяются в качестве подписавшихся государств к региональным или международным договорам (или к тем и другим), регулирующим права интеллектуальной собственности, обычно обосновываются стремлением:

  • посредством предоставления охраны создать побудительный мотив для проявления различных созидательных усилий мышления;
  • дать таким создателям официальное признание;
  • вознаградить творческую деятельность;
  • создать хранилища жизненно важной информации;
  • содействовать росту как отечественной промышленности или культуры, так и международной торговли, посредством договоров, предоставляющих многостороннюю охрану.

Международная защита интеллектуальной собственности

Развитием и защитой интеллектуальной собственности во всем мире занимается Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), основанная при ООН в 1967 году.

Являясь исполнительным органом, Роспатент не занимается разработкой положений госполитики в сфере интеллектуальной собственности. Эта функция возложена государством на Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Функцию защиты интеллектуальной собственности граждан выполняют органы судебной системы РФ.

Субъектами защиты прав интеллектуальную собственность могут быть:

  • правообладатели (в части владения исключительного права);
  • юридические лица, осуществляющие управление авторскими правами на коллективной основе;
  • лицензиаты.

Кроме того, защита может осуществляться законными наследниками правообладателя либо владельцами неимущественных прав.

int-sobstv.jpg

К средствам защиты авторского права в соответствии с действующим законодательством относятся требования истца:

  • о признании права;
  • о приостановке действий, в результате которых нарушается право;
  • о компенсации ущерба лицом, допустившим нарушение авторского права;
  • об изъятии носителя;
  • об обнародовании решения судебной инстанции.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

Нарушение авторских прав, доказанное в судебном порядке, может караться мерами административной или уголовной ответственности. Они применимы ко всем категориям физических и юридических лиц, признанных виновными.

Информационные посредники, осуществляющие действия по передаче и размещению материалов в сети Интернет и средствах массовой информации, не являются ответственными за нарушение права, если они:

  • не были организаторами такой передачи;
  • не изменяли суть материала, над которым установлено авторство иного лица;
  • не знали о том, что инициирование передачи такого материала неправомерно.

По ст.1299 ГК защита интеллектуальной собственности возможна с помощью технических средств. В их число входят устройства или их компоненты, пользуясь которыми можно осуществлять контроль доступа или ограничение способов и действий. Нарушение таких ограничений или запретов – основание для требования возмещения убытков (выплаты компенсации).

Задайте ваш вопрос онлайн!!

Получите бесплатную помощь практикующего юриста в течение 10 минут

Во многих случаях авторы интеллектуальной собственности не придают должного значения её защите. Часто об этом вспоминают только, когда уже кто-то ею воспользовался. При этом для многих авторов имеет большое значение не только нарушение исключительных (имущественных) прав, но также и нарушение неимущественных прав, прежде всего, права авторства.

        Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности обеспечивается правовыми нормами, изложенными в IV части ГК РФ. Однако, правоприменительная практика в ряде областей интеллектуальных прав явно недостаточна, что является следствием неразвитости правовой культуры в нашей стране.

Наибольшее количество правовых споров возникает в области защиты товарных знаков. Однако это не должно смущать правообладателей других объектов интеллектуальных прав. Во всех случаях первым этапом защиты является правильное и наиболее полное оформление своих прав. Без этого не будет защиты. Способы и возможности защиты зависят от вида прав интеллектуальной собственности.

Различают следующие виды интеллектуальной собственности (или объекты права интеллектуальной собственности): авторское право, права смежные с авторскими, патентное право, право на селекционное достижение, право на топологии интегральных схем, право на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Защита прав может осуществляться в 2 формах – юрисдикционной и неюрисдикционной. Первая форма предполагает защиту в уполномоченных государственных органах, например, в суде или палате по патентным спорам. Вторая форма – предполагает самостоятельные правовые действия правообладателя по защите своих прав, например, уведомление нарушителя о нарушении прав правообладателя.

         Рассмотрим некоторые возможности и особенности оформления прав на эти виды интеллектуальной собственности.

Особенности российского интеллектуального права

Кодификация законодательства, регулирующего правоотношения в сфере интеллектуальной собственности, произведена в ч.4 ГК РФ. Она действует на территории страны с 1 января 2008 года в соответствии с законом от 18.12.2006 г. №231-ФЗ. В документе объединены правовые нормы и правила, принятые взамен утративших силу специальных законов РФ об авторских правах и положения ГК РСФСР об интеллектуальной собственности.

Ч.4 ГК РФ применяется исключительно в отношении правоотношений, которые возникли после её вступления в законную силу. По ранее возникшим правоотношениям рассматриваются только те обязательства, которые возникают после 01.01.2008 г.

Наряду с сохранением правового режима, установленного ранее действовавшими специальными законами в области интеллектуальной собственности, вновь раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» закрепил действие единой системы прав (исключительного, а в ряде случаев – личного неимущественного либо иных прав).

Предлагаем ознакомиться  Как оформить жилое помещение в собственность

Интеллектуальная собственность представляет собой

Российская Федерация в целях унификации законодательства в области правовой защиты интеллектуальной собственности является участницей ряда международных конвенций и договоров:

  • об охране интересов артистов (1961);
  • об охране литературных произведений (1886);
  • о фонограммах и их исполнении, ВОИС (1996);
  • об авторском праве, ВОИС (1996);
  • о патентной кооперации (1970).

Для регулирования деятельности в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность в нашей стране создан специализированный государственный орган – Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). В её функции входит:

  • защита государственных интересов, контроль исполнения госзаказов при обороте НИОКР военно-технического, специального и двойного назначения;
  • оказание услуг по охране прав на интеллектуальную собственность всех видов и категорий.
Срок Условие
70 лет с 1 января года, следующего за тем, в котором скончался правообладатель
50 лет с 1 января года, следующего за тем, в котором впервые осуществлено исполнение произведения
15 лет с 1 января года, следующего за тем, в котором создана база данных
25 лет с 1 января года, следующего за тем, в котором осуществлено обнародование произведения, ставшего народным достоянием

https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru

К числу личных неимущественных прав относятся права:

  • на авторство;
  • на имя;
  • на неприкосновенность;
  • на обнародование;
  • на отзыв;
  • на доступ;
  • на следование;
  • на вознаграждение.

Объект права в соответствии с законом исключён из оборота. Он не может отчуждаться и передаваться другим лицам, за исключением случаев, определённых законом.

Авторские права

исключительное право на произведение

право авторства

право автора на имя

право на неприкосновенность произведения

право на обнародование произведения

При этом автором произведения признаётся гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Важно также отметить (ст. 1259 ГК РФ), что авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

        В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В этих нескольких положениях изложены основы авторского права и одновременно содержатся основные противоречия и подводные камни. Парадокс заключается в том, что эти противоречия не только осложняют защиту авторских прав, но могут ей способствовать. Последнее относится и к многим другим положениям авторского права, которые здесь не приводятся.

Дело в том, что в положениях авторского права РФ не содержится трактовок базовых понятий – произведение, творческий труд, творческий, объективная форма (просто форма). Значит, возможна расширительная и произвольная трактовка этих терминов, что в одних случаях способствует, а других затрудняет защиту интеллектуальных прав авторов.

Здесь возможно остановиться только на одном таком противоречии – «для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей» и «лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное».

Эти положения соответствуют интересам издателей, т.к. позволяют им диктовать свои условия авторам и утверждать свои права – т.е. юридическим основанием является только договор с ними. Но для авторов издаваемых произведений они содержат неудобства и опасности и уже совсем не соответствуют интересам авторов малых произведений, авторов журнальных статей, авторов непубликуемых произведений.

Однако в случае программ ЭВМ и баз данных, которые являются также объектами авторского права, регистрация не только возможна, но и рекомендуется (ст. 1262 ГК РФ), причём государственная регистрация. Здесь сразу возникает множество вопросов –«Почему..?». Тем более, как показывает практика, такая регистрация для реальной защиты программ и баз данных ничего не дает.

Что же желать авторам других произведений? Неужели достаточно поставить на экземпляре свои ФИО и авторские права защищены. Конечно, нет. Практика показывает, что защита произведения начинается с правильного оформления своих прав, а именно с формирования достаточной доказательной базы подтверждающей авторство.

В большинстве случаев для этого достаточно подтвердить наличие (существование) данного произведения на данный момент времени за именем данного автора. Для такого подтверждения можно использовать различные методы, но наиболее часто используется депонирование или открытые публикации при условии объективного доказательства даты появления или публикации произведения.

Еще одной проблемой является защита РИД, неохраняемых ныне действующим интеллектуальным правом. В большинстве случаев такие вопросы решаемы путем приведения таких объектов, к форме охраняемых РИД. Такое положение имеет место, например, в случае защиты идей. Сама идея представляет собой, как правило, идеальный объект.

Результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся техническими решениями в научно-технической сфере (изобретения и полезные модели) и деятельности в сфере художественного конструирования (промышленные образцы) относятся к объектам патентного права (ст. 1345-1349 ГК РФ). Указанным объектам, признанным в соответствующем порядке изобретением, полезной моделью или промышленным образцом предоставляется государственная охрана.

Предлагаем ознакомиться  Совместно нажитое имущество сожителей

Подтверждаются патентные права регистрацией в соответствующем Государственном реестре и выдачей патента на охраняемый объект. При этом изобретением считается техническое решение, относящиеся к продукту или способу. Под продуктом понимается, в частности, устройство, вещество, штамму микроорганизм, культура клеток растений или животных.

Под способом — процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. При этом изобретение должно иметь изобретательский уровень, быть новым и промышленно применимым. В случае отсутствия изобретательского уровня техническое решение может быть признано полезной моделью, если оно является устройством.

        В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (ст. 1352 ГК РФ).

Объекты патентного права

Изобретение

Полезная модель

Промышленный образец

Продукт (устройство, вещество), способ

Устройство
(конструкция, изделие)

художественно-конструкторское решение изделия

Технические решения в России наиболее часто охраняются в виде изобретений. Однако в случае устройств, большой популярность пользуется также защита в виде полезной модели. Защита технических решений в виде промышленного образца в РФ пока используется редко.

При использования для защиты технических решений патентования большое значение имеют цель и задачи, стоящие перед авторами или правообладателями. Наиболее простой задачей является формальное получение патента для имиджа или представительских целей. Такие цели обычно достигаются путем использования известных патентных приёмов и технологий.

Защита технического решения в какой-либо частной, конкретной форме исполнения сейчас встречается довольно редко и, как правило, свидетельствует о невысокой патентной квалификации заявителей, т.к. практически не защищает их от обходных патентов и имеет пониженную вероятность выдачи патента, а также другие недостатки.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

Наиболее часто используются варианты патентной защиты с расширенным объёмом правовой охраны. При этом такие расширения могут распространяться до областей (и/или на области) технических решений конкурентов или до областей перспективных решений. В последних случаях необходимо проводить соответствующие патентный поиск или патентные исследования, часто в расширенном диапазоне патентной и технической документации.

Законодательство России в сфере интеллектуальной собственности

В России в январе 2008 вступила в силу 4 часть Гражданского Кодекса (в соответствии с федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ), раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», который определяет интеллектуальную собственность как список результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которыми предоставляется правовой охрана. Таким образом, согласно ГК РФ интеллектуальной собственностью являются[2]:

  • 1) произведения науки, литературы и искусства;
  • 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
  • 3) базы данных;
  • 4) исполнения;
  • 5) фонограммы;
  • 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
  • 7) изобретения;
  • 8) полезные модели;
  • 9) промышленные образцы;
  • 10) селекционные достижения;
  • 11) топологии интегральных микросхем;
  • 12) секреты производства (ноу-хау);
  • 13) фирменные наименования;
  • 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
  • 15) наименования мест происхождения товаров;
  • 16) коммерческие обозначения.

Единственным научным учреждением в России, занимающимся вопросами интеллектуальной собственности, является Республиканский НИИ интеллектуальной собственности. Одним из центральных учебных заведений в этой области является Российский государственный институт интеллектуальной собственности.

Критика интеллектуальной собственности

С самого своего возникновения интеллектуальная собственность подвергалась критике, со стороны как отдельных лиц, так и организаций. Причем критике подвергались как сами исключительные права, так и объединение их в единое понятие.

Уязвимым местом интеллектуальной собственности является теория о том, что идея приходит в голову только кому-то одному. Практика показывает, что состояние науки в определенный момент времени может «подготавливать» открытие или изобретение, которое может быть сделано разными независимыми людьми примерно в одно и то же время, не зная о работах друг друга.

В случае применения понятия «интеллектуальной собственности» права и возможность пользоваться судебным преследованием и денежными отчислениями за это изобретение достанутся лишь первому заявившему, что может быть весьма несправедливым. В то же время известно немало случаев (например, Попов и Маркони,Тесла и Эдисон), когда зафиксированное право интеллектуальной собственности было спорным и мало соответствовало реальному вкладу в изобретение человека.

Выступления против интеллектуальной собственности особенно усилились в 1980—1990 годах, с распространением цифровых технологий и Интернета. Фонд свободных программ выступает против распространения режима авторского права на компьютерные программы. Фонд Электронных Рубежей борется против экспансии интеллектуальной собственности в Интернете. С 2005 года в Европе появляются «Пиратские Партии», борющиеся против интеллектуальной собственности на общеполитическом уровне.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

— Ричард Столлман[1]

Примечания

  1. You Say “Intellectual Property”? It’s a Seductive Mirage
  2. 12ГК РФ, ч. 4, ст. 1225

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх
Adblock detector